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Nueva LOPD 2018

Ya tenemos la nueva LOPD o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Y no está exenta de polémica, sobre todo por la modificación que establece la Disposición Final Tercera del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Para entender este cambio, veamos que nos dicen los Simpson en el siguiente video de Derecho Ficción:

Habrá movida. Cuestión de tiempo.

 

 

Tengo un comercio electrónico. ¿Cómo me afecta el nuevo reglamento sobre geobloqueo?

Con el nuevo Reglamento (UE) 2018/302 en la mano, de aplicación a partir del 3 de diciembre de 2018, se impedirá el bloqueo geográfico de usuarios que compran a través de Internet. Es decir, se acabó con las discriminaciones injustificadas en las ventas online.

 

Por tanto, los eCommerce habrán de modificar las condiciones generales para adaptarlo al geoblocking.

 

Así, los usuarios tendrán libre acceso al contenido del eCommerce, sean de donde sean, salvo las disposiciones legales respecto a los menores, a quienes sí se les puede bloquear el acceso.

 

Con independencia de donde radique el usuario, éste podrá adquirir el producto en las mismas condiciones que el resto de los usuarios. Lo mismo es extensible a la forma de pago, mismas condiciones para todos, sin distinción de nacionalidad, residencia, etc.

 

Bien es cierto que el eCommerce no está obligado a entregar el producto a cualquier persona en cualquier lugar, pero sí que tiene la obligación de tener las mismas condiciones de envío para todo el mundo. Así, puedo no enviar a un país determinado, pero el usuario de dicho país puede establecer una dirección de envío a otro país donde sí envíe. La dirección a efectos de facturación será la del país de origen.

 

Y por último, el comerciante podrá ejercer el derecho de retención del producto, hasta que tenga confirmación del pago de la operación.

 

Llega la Navidad, así que toca adaptarse.

 

Comunicaciones comerciales a raíz del RGPD

proteccion de datosHa pasado más de un mes desde aquel aluvión de emails a resultas del RGPD, y aun hoy siguen preguntándonos sobre la misma cuestión: las comunicaciones comerciales y su implicación con el RGPD.

 

Debemos partir de la definición de comunicación comercial, que es toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

 

¿Qué no es comunicación comercial? Pues todos aquellos datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica.

 

El Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) define el consentimiento en su artículo 4.11 como “toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”. Es decir, no cabe el consentimiento tácito.

 

Y el considerando 32 del RGPD establece lo siguiente: “El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. Esto podría incluir marcar una casilla de un sitio web en internet, escoger parámetros técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la información, o cualquier otra declaración o conducta que indique claramente en este contexto que el interesado acepta la propuesta de tratamiento de sus datos personales. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento. El consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos. Si el consentimiento del interesado se ha de dar a raíz de una solicitud por medios electrónicos, la solicitud ha de ser clara, concisa y no perturbar innecesariamente el uso del servicio para el que se presta.”

 

En consecuencia, los tratamientos iniciados con anterioridad al inicio de la aplicación del RGPD sobre la base del consentimiento seguirán siendo legítimos siempre que ese consentimiento se hubiera prestado del modo en que prevé el propio RGPD, es decir, mediante una manifestación o acción afirmativa.

 

Por otro lado, al tratarse de comunicaciones electrónicas debe tomarse en consideración la aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), por ser norma especial, y por tanto, no podrá acudirse en este punto a las previsiones del RGPD. La LSSICE en su artículo 21 establece: “1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

  1. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente”.

 

Por tanto, en estos supuestos, la regla general es el consentimiento expreso del interesado, a menos que dichas acciones se refieran a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

 

Por otro lado, si los correos electrónicos que se envíen no tienen el carácter de comerciales, el tratamiento de los datos de las personas físicas (y no jurídicas), se encontrará sujeto a lo previsto en el RGPD.

 

El responsable del tratamiento debe encontrarse legitimado para llevar a cabo dichos tratamientos, encontrando dichas causas legitimadoras en el artículo 6 del RGPD, y entre ellas cabe destacar el interés legítimo, que viene de antiguo.

 

La determinación de si existe un interés legítimo requiere ponderar por el responsable, si dicho interés prevalece sobre los derechos y libertades fundamentales del interesado; en el caso de que el mismo prevaleciese, podría llevar a cabo tales tratamientos, pero en todo caso el interesado podrá oponerse a dichos tratamientos conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del RGPD.

 

¿Es necesario depositar ante notario las bases de un concurso realizado a través de Internet?

Concurso online

Concurso online

Alea iacta est, La suerte está echada

La suerte está echada, frase célebre de Julio César cuando cruzó el Rubicón camino de Roma, rebelándose contra el Senado.

Hoy venimos a hablar de la suerte, la de los concursos.

Quien no ha oído aquello de “bases depositadas ante notario”, en infinidad de concursos y promociones realizadas en diversos campos.

 

Esto no es más que elevar a público las bases legales del concurso, dándole mayor garantía o transparencia al consumidor o usuario, que en todo momento podrá comprobar la veracidad de las mismas.

 

Pero, ¿es obligatorio tener siempre depositadas las bases legales de un concurso ante notario?

 

La respuesta es no, si bien, como decimos, da mayor seguridad y transparencia al concurso, pues no conocemos ningún piratilla que se gaste dinero en notarios.

 

¿Dónde se pueden consultar las bases legales que han sido depositadas ante notario?

 

En el Archivo Notarial de Bases de Concursos (archivo Ábaco), creado en el 2003, de acceso público y gratuito, donde se pone a disposición de todos el contenido íntegro de las bases legales del concurso. Dispone de un buscador (Buscador Ábaco) donde se puede meter los registros o bien de la empresa organizadora, o bien del nombre del concurso.

 

Cosa distinta son los aspectos legales que debe cumplirse en toda promoción a través de Internet o las Redes Sociales, conforme a la Ley de Regulación del Juego.

 

¿Cuándo se aplica?

 

  1. Se realice un concurso, aunque sea esporádico, en el que el dinero está por medio, como las apuestas.
  2. Cuando hay que pagar por participar, aunque sea un SMS de pago.

 

¿Cuándo NO se aplica?

 

  1. Cuando no haya nada de valor en juego, ni haya que pagar por participar, o, si se paga, sea solo para gastos y no para ganancia del promotor.
  2. Cuando sea una promoción publicitaria donde lo que se consigue como premio es el producto o servicio en cuestión.
  3. Cuando tenga ámbito local.

 

Pero con independencia de si se aplica o no, lo cierto es que todo promotor debe pasar por caja y abonar las correspondientes tasas, cuyo importe dependerá del tipo de concurso, y solicitar la correspondiente autorización a la Dirección General de Ordenación del Juego u organismo similar autonómico.

 

Pero no siempre es necesario solicitar autorización. ¿Cuándo no? Cuando se el premio dependa de los méritos del concursante y sin que haya que pagar por concursar.

 

No hay que olvidar las condiciones que imponen las diversas Redes Sociales cuando realizas una campaña a través de ellas, por lo que es importante estar informado al respecto si no queremos ver nuestra campaña al traste a mitad de la misma, con toda la inversión que conlleva.

 

También hay que tener en cuenta la política sobre protección de los datos de carácter personal, pues lógicamente se realizará un tratamiento con ellos con el fin de poder dar el premio y, como no, enviarle futuras comunicaciones promocionales.

 

Y no nos olvidemos de las sanciones, porque el incumplimiento, por leve que sea, conlleva multa de hasta 100.000 euros. Si es muy grave, mejor ni lo decimos.

Venta a distancia de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica

Ha llovido ya desde que se aprobara el Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica. Sin embargo, sólo unos pocos profesionales farmacéuticos se han lanzado a la venta a través de Internet. Pero para aquellos que se animen a hacerlo, le comentamos los requisitos necesarios para hacerlo.

 

Para empezar, es necesario la comunicación a la autoridad competente al menos 15 días antes inicio aportando los siguientes datos:

  • Nombre farmacéutico
  • Dirección farmacia
  • Fecha comienzo
  • Dirección web
  • Información del procedimiento de envío, así como tiempos de entregas.
  • Información sobre no disponibilidad del servicio (en caso de vacaciones y periodo de cierre de la oficina de farmacia).

 

Toda esta información debe constar de forma estática en la página web de la farmacia y siempre “a mano” del comprador.

 

Por otro lado, se deben recabar los siguientes datos del comprador:

  • Nombre y apellidos
  • Teléfono
  • Email
  • Dirección postal

 

El profesional farmacéutico que dispense, si lo considera oportuno, puede ponerse en contacto con el comprador para facilitarle la forma de administración más correcta.

 

Uno de los puntos más complicado de la venta online es el correspondiente al transporte, pues el mismo debe garantizar que en el trayecto se ha conservado con todas las garantías. Cada vez es más frecuente ver a empresas de transportes especializadas en este sector, garantizando que el medicamento no sufre ningún tipo de alteración en cuanto a su calidad, por lo que parece que se va soslayando el problema, si bien la responsabilidad, en todo caso, será del profesional sanitario.

 

Una vez realizada la compra no es posible hacer devolución de los medicamentos adquiridos vía online, salvo, claro está, que no se corresponda que lo solicitado, esté defectuoso o se haya roto la cadena en el transporte.

 

Por último, en el mismo sitio web no se puede vender otros productos que no sean medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, a no ser que distingamos ambas actividades.

 

 

Como ser YouTuber y no morir en el intento

Youtube

Youtube

Las redes sociales padecen las modas. Hoy se lleva ésta y mañana estará de moda otra.

 

Lo cierto es que cada vez escribimos y leemos menos. Nos gusta la inmediatez, y claro, YouTube cumple todas esas premisas. Que queremos saber cómo se hacen unos huevos fritos, pues en lugar de leer grandes e ilustrativas recetas, mejor ponemos un tutorial en YouTube que, cuanto más breve, mejor.

 

Y así nacen los Youtubers, que a base de seguidores terminan haciéndose profesionales y ganan dinero subiendo videos.

 

Pero como todo en la vida, no están exentos de asumir la ley, por mucho que siga pareciendo a la fecha en la que estamos que Internet sea un mundo sin ley. Que no señores, que hay que cumplir la ley aquí y en Pekín.

 

Así, es primordial para aquellos youtubers españoles cumplir con la normativa de los servicios de la sociedad de la información, recogido en la Ley 34/2002, ya conocida por todos como LSSI.

 

De este modo, los youtubers deben identificarse a fin de que los usuarios puedan comunicarse con ellos. Si el youtuber cuenta con una web (lo que ocurrirá en los casos de youtubers profesionales), con la remisión a dicha web donde conste los datos, es más que suficiente.

 

Si no es así, deberá mostrar los datos en algún momento del video, a modo de título de crédito, que animo a meter algo de creatividad al estilo de las mejores películas de cine, que todo suma a la hora de conseguir followers.

 

Si el youtuber es ya un profesional y tiene web propia, además de lo anterior deberá tener una política de privacidad, adecuar su actividad a la normativa sobre protección de datos personales, y una política de cookies.

 

En Internet se debe tener respeto por el contenido de terceros. Tendemos a creer que todo lo que está en Internet es de libre acceso y puedo disponer de ello como me plazca. Flaco error amigo. Hay que obtener el permiso de sus autores para poder disponer del contenido, a no ser que expresamente digan lo contrario.

 

A algunos les gusta que les copie, a otros no tanto. Y a estos últimos los juzgados les da la razón, y no sin motivos.

 

Otras de las normas que se debe cumplir es la Ley General de Publicidad, es decir, que no sea engañosa, ilícita, etc. Es precisamente en la publicidad donde los youtubers sacan tajada a su trabajo, al recomendar marcas y productos y recibir por ello una contraprestación, ya sea en efectivo o en especie.

 

Y cuidado con desprestigiar a la competencia de la marca o producto que anunciamos, ya que las personas jurídicas también tienen honor, pues bien caro le habrá costado tener una buena reputación en el mercado para que un influencer venga a calumniarla. Y eso se cuantifica, y bien caro.

 

El youtuber, al estar realizando una actividad económica, debe darse de alta como autónomo en la Seguridad Social y, lógicamente, en Hacienda, donde como mínimo va a tener la obligación de llevanza de los libros contables y la declaración trimestral de, al menos, el IVA.

 

Y si te animas a ser un youtuber de éxito, aquí tienes un video explicativo de cómo hacerlo:

 

 

Menores ciberacosadores: el caso del profesor hostigado

Ciberbullying

Ciberbullying

 

 

Se habla mucho del cyberbullying y del bullying en la escuela, entre compañeros de clase, con las nefastas consecuencias que ello acarrea para el acosado, que por sus especiales circunstancias se ve totalmente indefenso, y por desgracia con resultados espantosos en algunos casos.

 

En este campo no escapa nadie, ni los profesores.

 

Hace ya muchos años, cuando aun no existían las redes sociales, defendía a profesores que eran acosados por alumnos e, incluso, los padres de éstos. Ahora, con el acceso de los menores a las redes sociales, unido a que cada vez es más temprana la edad a la que se le facilita un Smartphone, se añade el acoso de los profesores en las redes sociales.

 

El supuesto es el siguiente: menor toma foto de profesor y la sube a una red social (Facebook, Instagram, etc).

 

En el mejor de los casos podemos estar ante una infracción administrativa, por cuanto que la imagen es un dato personal, y la publicación de datos de carácter personal en Internet constituye una cesión de datos, y toda cesión de datos debe contar previamente con el consentimiento del interesado, quien debe ser suficientemente informado de la finalidad a la que se destinen los datos.

 

La Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, concreta la protección jurídica dada por la Constitución Española, teniendo la consideración de intromisiones ilegítimas:

 

“La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos”.

 

Este es el mejor de los panoramas, puesto que podemos encontrarnos con un delito contra la intimidad y la propia imagen, contemplado en el artículo 197 del Código Penal, a los que se les aplicaría la Ley del Menor, con las medidas contempladas en ellas para reeducar al infractor, y la reparación del daño vía indemnización (responsabilidad civil ex delito).

 

En el caso de un menor de 14 años, éste no tiene responsabilidad penal, pero sí que responderían sus padres o tutores respecto a la indemnización civil ex artículo 1903 del Código Civil, que señala que los padres o tutores son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.

 

La Ley del Menor traslada esa responsabilidad a los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, en ese orden. Por tanto, ¿qué ocurre si el acoso (ciber o no) en la red se produce en el colegio?

 

Pues que la responsabilidad civil puede ir de la mano, esto es, solidaria tanto para padres como para el colegio.

 

Ello es así por la obligación que tiene el centro de intervenir cuando de alumnos propios se trata. Si no lo hiciera, habría un delito por omisión, y en el caso de bullying en todas sus modalidades, podría acarrear consecuencias penales para los profesionales de la enseñanza.

 

Me comentaba un profesor amigo que la problemática actual es mayor de lo que se ve en los medios. La cuestión no pasa por prohibir el uso de teléfonos, en parte por miedo a echarse encima la AMPA, sino por fomentar el buen uso de los mismos.

 

Los dispositivos tecnológicos han venido para quedarse: enseñemos a usarlos bien.

 

 

El caso Blablacar

BlaBlaCar

BlaBlaCar

Los mandatos del derecho son éstos: vivir honradamente, no molestar a los demás, dar a cada cual lo suyo.

 

Así empieza los fundamentos de derecho de la sentencia conocida como el caso BLABLACAR, mediático donde los haya, para recordar a todos el principio constitucional de independencia de los jueces.

 

Desde que aparecieron las plataformas de economía colaborativa, ha habido mucho recelo por parte de los sectores de actividad más tradicionales (y también de Hacienda), que lo ven como una amenaza, sin contemplar soluciones más acordes a los tiempos actuales. Y es que, visto desde fuera, no se estima que sea tal amenaza, todo lo contrario.

 

Para aquellos que no lo sepan, la economía colaborativa comprende a todos aquellos modelos de negocios en los que las actividades se desarrollan a partir de plataformas colaborativas que proporcionan un mercado abierto para la utilización temporal de bienes o servicios, frecuentemente ofrecidos por entes privados.

 

Entre dichas plataformas se encuentra la muy popular BLABLACAR, que en mayo de 2015 se enfrentaba a una demanda por competencia desleal interpuesta por la Confederación Española de Transporte de Autobus (CONFEBUS), que pretendía su cierre en España.

 

Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid, en su sentencia nº30/2017 de 2 de febrero de 2017, ha desestimado la demanda de CONFEBUS por entender que se trata de una actividad ajena a la regulada por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), por lo que poco puede infringirla.

 

Argumenta que los usuarios de la plataforma son particulares que no están contratados por BLABLACAR, ni pertenecen a una empresa dedicada al transporte, amén de que lo que comparten son gastos, sin que exista ánimo de lucro.

 

Además, BLABLACAR impide el uso lucrativo de la plataforma. Así, el coste medio por kilómetro lo establece en 0,06 euros, cuando Hacienda entiende que el coste del uso de un vehículo privado es de 0,19 euros el kilómetro.

 

Llama la atención el informe pericial aportado por BLABLACAR donde se establece que el coste medio de viajar en un vehículo privado es de 0,332 euros el kilómetro, realista por cuanto no solo se consume combustible, sino que existe un desgaste de los componentes del vehículo. Entiendo que esto es conocido por la Hacienda Pública, quien hace oídos sordos y sigue con la media anterior indicada, que debe tener unos 20 años ya.

 

Como bien fundamenta la sentencia, la actividad de BLABLACAR es la propia de una sociedad de la información, que pone en contacto a personas, prestando un servicio de intermediación entre particulares, conforme establece el artículo 1 de la LSSICE.

 

En cuanto a la remuneración que recibe BLABLACAR por la intermediación entre usuarios, no es significativa como para incluirla dentro de las actividades reguladas por la LOTT, y son exclusivamente gastos de gestión por el control y gestión de la plataforma.

 

Otra cuestión debatida en la demanda es de índole fiscal, en cuanto a si el conductor debe pagar o no IVA, si bien no se ha pronunciado sobre la misma. Pero seguro que pronto Hacienda querrá llevarse parte del pastel, obviando la realidad cambiante de una sociedad que quiere compartir recursos, cada uno con sus motivos, económicos, sostenibilidad, ambientales, etc. Si no hay lucro y no se ejerce una actividad profesional, no debe generar IVA, pero como al final aquí se justifica todo…

 

 

 

Fashion Law

Marca registrada

Marca registrada

 

La marca en el Derecho de la Moda o “Fashion-Law”.

 

El Fashion Law nace con la intención de quedarse.

 

Todos los sectores de actividad necesitan cada vez más especialistas que provean soluciones ante la complejidad legislativa…

…y las particularidades de cada sector.

 

Hoy traemos a colación el caso del diseñador Ángel Fernández, más conocido por su marca Ángel Schlesser.

 

Él mismo inventó la marca que ha dirigido durante más de 30 años.

 

En la edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid’16, el diseñador no acudió.

 

El motivo: desavenencias con su socio y la anterior venta del 75 por 100 de las participaciones de su empresa.

 

Resulta que su marca formaba parte del activo de su empresa, estando registrada a nombre de ésta.

 

Ahora su propio creador no puede usarla, si las consignas de la empresa son distintas a las queridas por él.

 

Y es que la Propiedad Industrial da derechos en exclusiva a su propietario, en este caso la empresa.

 

¿Qué es lo recomendable en estos casos?

 

Diseñador, registra tu marca a tu nombre, para de esta manera quede siempre dentro de su ámbito de dominio.

 

Cuando la empresa vaya creciendo, no hay inconveniente que la marca forme parte del activo de la misma, siempre que se realicen clausulas de salvaguarda.

 

Registrar una marca debe ser visto como una inversión y no como un gasto.

 

Si no se realiza, cualquiera te la puede quitar, y de nada sirve que puedas demostrar su autoría con su uso anterior.

 

Incidir que las marcas pueden ser denominativas (solo el nombre), gráfica (logotipo que debe contener rasgos distintivos que identifiquen el producto o servicio que se pretende proteger) y mixta (conjunción de las dos anteriores).

 

Para no incurrir en gastos innecesarios, es conveniente hacer una búsqueda de posibles marcas parecidas a la que se pretende registrar, lo que resulta fácil si es denominativa, complicándose respecto a marcas gráficas.

 

En el mundo de la moda es muy común acudir a anglicismos, por lo que es recomendable realizar también una búsqueda por semejanza fonética, que la propia OEPM se encarga, siempre previo pago.

 

El tiempo de protección que confiere la marca lo es por diez años. Llegada la fecha de expiración, la OEPM te avisa para que la puedas renovar con antelación.

 

Hasta entonces, el diseñador solo debe preocuparse de lo que mejor sabe, crear.

Lexionario: Banner

Banner, del inglés pancarta o anuncio, se utiliza habitualmente para denominar los anuncios o publicidad en Internet. Suelen tener un formato llamativo dado su componente publicitario, incluyendo logos y un call to action o llamada a la acción (comprar, inscribirnos, leer más, etc) y generalmente contienen un hiperlink en el que tras atrevernos a clickar nos conduce al sitio web donde el anunciante quiere llevarnos.